СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 6
ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
15
ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА 24
3.1. Принцип мирного сосуществования государств независимо от их экономических, социальных и политических систем 24
3.2. Принципы, непосредственно относящиеся к поддержанию международного мира и безопасности 25
3.3. Общие принципы международного сотрудничества 39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 62
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 66
ВВЕДЕНИЕ
Принципы международного права - продукт длительного исторического развития, достояние мировой цивилизации. Они являются одной из важнейших общечеловеческих ценностей, без которой невозможно функционирование межгосударственной системы. Но признаки международного права существовали не всегда.
Принципы международного права возникли с появлением государств и их
внешних функций. В условиях первобытнообщинного строя, когда не было
классов и государств, отношения между родами, племенами, союзами племен
регулировались племенными обычаями, которые не носили правового характера.
Таковы, например, обычаи неприкосновенности посланцев для заключения
перемирия. Войны, которые часто возникали между племенами, не имели целью
порабощение чужих племен. Военнопленных здесь не превращали в рабов, а
убивали и даже поедали.
Возникновение государств привело к возникновению межгосударственных отношений и международного права. Его зачатки складывались в виде региональных международно-правовых систем, охватывающих сравнительно небольшие географические районы – те, где раньше всего появились государства.
История принципов международного права и его науки всегда была тесно связана с историей общества и межгосударственных отношений, составляя ее органическую часть.
Конституцию международного права образуют его основные принципы. Они представляют собой основополагающие общепризнанные нормы, обладающие высшей юридической силой. Все остальные международно-правовые нормы и международно- значимые действия субъектов должны соответствовать положениям основных принципов.
Принципы международного права носят универсальный характер и являются критериями законности всех остальных международных норм. Действия или договоры, нарушающие положения основных принципов, признаются недействительными и влекут международно-правовую ответственность.
Все принципы международного права имеют первостепенную важность и должны неукоснительно применяться при интерпретации каждого из них с учетом других.
Принципы взаимосвязаны: нарушение одного положения влечет за собой несоблюдение других. Так, например, нарушение принципа территориальной целостности государства одновременно является нарушением принципов суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы и угрозы силой и т.д.
Поскольку основные принципы международного права представляют собой международно-правовые нормы, они существуют в форме определенных источников международного права.
Первоначально эти принципы выступали в форме международно-правовых
обычаев, однако с принятием Устава ООН основные принципы приобретают
договорно-правовую форму. Так, семь принципов международного права
(суверенное равенство государств, добросовестное выполнение взятых на себя
международных обязательств, мирное разрешение международных споров, отказ
от угрозы т ной или ее применения и др.) содержатся в Уставе ООН. При этом
ст, 103 Устава предусматривает, что в случае, если обязательства членов ООН
по Уставу ООН окажутся в противоречии с обязательствами по какому-либо
международному договору, преимущественную силу имеют обязательства по
Уставу.
Тема данной работы является актуальной потому, что основные принципы современного международного права в совокупности возглавляют всю систему международного права. Эти принципы регулируют наиболее важные для данной ступени цивилизации межгосударственные отношения; специфика круга субъектов связана с тем, что основные принципы обязательны для всех субъектов международно-правовой системы, независимо от их участия в создании и признании этих принципов; особенности нормотворчества (выражаются в том, что принципы объективируются в универсальных договорах или обычаях; наконец, в целях обеспечения соблюдения принципов применяются меры ответственности, связанные с ограничением суверенитета государства и дополнительной ответственностью возглавляющих государство руководителей, глав военных ведомств, политических партий и др.
Цель работы - изучить основные принципы международного права. Исходя из цели можно поставить перед собой задачи:
- Проанализировать историю развития основных принципов международного права;
- Дать понятие и определить классификацию основных принципов международного права;
- Проанализировать правовое содержание и характеристику принципов международного права.
При написании дипломной работы использовалось действующее
международное право: Устав ООН; Декларация о принципах международного
права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между
государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, от
24 октября 1970г.; Декларация об усилении эффективности принципа отказа от
угрозы силой или ее применения в международных отношениях. Резолюция 42/22
Генеральной Ассамблеи ООН от 18 ноября 1987г.; Принципы урегулирования
споров и положения процедуры СБСЕ по мирному урегулированию споров, от 8
февраля 1991г.; и т.д.
Среди учебной и научной литературы хотелось бы выделить работу Лукашук
И., Кряжкова В. "Коренные малочисленные народы международное право".
ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Принцип неприменения силы или угрозы силой появился в международном праве в период между двумя мировыми войнами сначала как принцип запрещения агрессивной войны. Этот принцип заменил существовавшее ранее в международном праве право государства на войну (jus ad bellum), в соответствии, с которым каждое государство могло прибегнуть к войне против другого государства в случае любого спора между ними.
Выдвинутые Россией в октябре 1917 года идеи противоправности и преступности агрессивной войны нашли широкую поддержку народов. Пример первой мировой войны показал бессмысленность войны как средства решения международных проблем.
Статут Лиги Наций ограничивал традиционное право государства на войну. Члены Лиги в случае возникновения спора должны были использовать мирные средства для его разрешения и только в случае неудачи могли прибегнуть к войне. Предусматривалась возможность применения санкций к государствам, нарушившим это ограничение. На деле, однако, данные постановления Статута Лиги остались мертвой буквой, так как для применения санкций требовалось единогласное решение Совета Лиги[1].
Идеи запрещения и преступности агрессивной войны нашли отражение в
ряде документов Лиги Наций, в частности в проекте договора о взаимной
помощи, принятом Ассамблеей Лиги Наций в 1923 году (но не получившем
дальнейшего движения), в Декларации об агрессивных войнах, принятой
Ассамблеей Лиги Наций в 1927 году, в которых агрессивная война
квалифицировалась "как международное преступление".
Парижский договор (пакт Бриана – Келлога) от 27 августа 1928 г. явился первым многосторонним международным договором, который, несмотря на некоторые несовершенства его постановлений, содержал запрещение агрессивной войны. Статья I Договора гласила: "Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно заявляют от имени своих народов по принадлежности, что они осуждают обращение к войне для урегулирования международных споров и отказываются от таковой в своих взаимных отношениях в качестве орудия национальной политики". Статья II предусматривала обязательство участников разрешать свои споры мирными средствами.
Присоединяясь к Парижскому договору, СССР заявил тогда же, что "идея
устранения в международной политике войн и вооруженных конфликтов есть
основная руководящая идея советской внешней политики". Как бы предвосхищая
дальнейшее развитие этого принципа, Советское правительство отметило также,
что "должна быть запрещена всяческая международная война, как в качестве
орудия так называемой "национальной политики", так и служащая другим целям
(например, целям подавления освободительных народных движений и т.п.).
Должны быть запрещены не только войны в формально-юридическом толковании
этого слова (то есть предполагающие "объявление" войны и т.д.), но и такие
военные действия, как, например, интервенция, блокада, военная оккупация
чужой территории, чужих портов и т.д."[2]
Старое международное право не знало принципа мирного разрешения
международных споров. Оно исходило из того, что споры между государствами
можно решать не только мирными, но и немирными средствами, включая войну.
Например, Римляне заключали большое число различных международных
договоров. Одни из них устанавливали "вечный" мир и дружбу, другие лишь
временное перемирие. Существовали договоры о покровительстве, о союзе.
Союзные договоры были наступательными и оборонительными. Различались
договоры равноправные и неравноправные. Последние преобладали. Ими Рим
закреплял свое господство над побежденными народами в результате жестоких
войн. Военные обычаи Древнего Рима были суровы. Хотя древнеримское правило
гласило, что "воюют оружием, а не ядом", разрешалось истребление безоружных
и превращение в рабов не только военнопленных, но и мирных жителей
завоеванной территории, разрушение и полное уничтожение захваченных
городов. Стали крылатыми слова римского деятеля Катона в эпоху Пунических
войн: "Карфаген должен быть разрушен!" В этом случае отпадала необходимость
заключать мирный договор. Так случилось и с Карфагеном, который Рим сровнял
с землей.
Римские папы заключали особые соглашения – конкордаты. Они же
выступали гарантами важных договоров. Вообще, надо сказать, римская
католическая церковь оказала большое влияние на формирование феодального
международного права Западной Европы, например, она, издавала правила об
ограничении права частных войн (федов), не разрешала их в праздники и в
определенные дни недели ("божий мир" и "божье перемирие"), предоставляла
убежище в церквах, запрещала некоторые средства войны (Латеранский собор
1139 г. запретил пользование луками и арбалетами). Но в целом законы и
обычаи войны, считавшейся законным средством решения споров между
государствами, были суровы: не проводилось различия между воинами и мирным
населением, пленных обращали в рабство, раненых бросали на произвол судьбы,
захваченные города и селения отдавались на милость победителя и
разграблялись. Несколько мягче были законы и обычаи войны на Руси. Здесь
существовал обычай заранее ее объявлять ("иду на вы", как предупреждали
киевские князья). Известны соглашения о неприкосновенности "челяди", т.е.
мирных жителей, во время войны. Пленными нередко обменивались[3].
В период позднего средневековья и абсолютизма появляются зачатки
попечения о раненых и больных. Строже начинают определяться права и
обязанности нейтральных государств, гарантии их нейтралитета во время
войны. Существенный вклад в эту область международного права внесла Россия.
Декларация Екатерины II о вооруженном нейтралитете 1780 года провозгласила
свободное плавание нейтральных судов у берегов воюющих государств,
неприкосновенность неприятельского груза на нейтральном судне и принцип
эффективности морской блокады. Неприкосновенность торговли и мирных жителей
во время войны стала предусматриваться и договорами.
В Гаагских конвенциях 1899 и 1907 годов содержалась лишь рекомендация обращаться к добрым услугам или посредничеству, "прежде чем прибегнуть к оружию", "насколько позволят обстоятельства".
В Статуте Лиги Наций была предпринята попытка сделать
обязательным обращение государств к мирным средствам для разрешения споров,
"могущих повлечь за собой разрыв". Однако применение мирных средств здесь
не исключало обращения государств к войне. И лишь в 1928 году принцип
мирного разрешения был зафиксирован в многостороннем договоре – в Парижском
пакте об отказе от войны (пакт Бриана – Келлога). В ст. II этого Договора
стороны признали, что урегулирование или разрешение всех разногласий или
конфликтов, независимо от характера их происхождения, должно осуществляться
только мирными средствами.
Таким образом, еще до второй мировой войны в международное право вошел новый принцип – принцип мирного разрешения международных споров.
Принцип суверенного равенства государств сформировался в период
перехода от феодализма к капитализму и стал одним из основных принципов
международного права. Однако в старом международном праве наряду с
принципами уважения государственного суверенитета имелись принципы,
санкционировавшие его нарушение, прежде всего, право государства на войну.
Кроме того, принцип суверенного равенства, как и другие принципы
международного права, распространялся только на "цивилизованные"
государства. Он не применялся, во всяком случае в полном объеме, к
государствам Востока, где «цивилизованные» государства не считались с
суверенитетом этих государств (протектораты, вмешательство во внутренние
дела, иностранные сеттльменты, консульская юрисдикция, неравноправные
договоры и т.д.).
В большей части феодальные договоры были двусторонними. Но заключались
и многосторонние, прежде всего мирные, договоры. Важнейшим таким договором
феодальной эпохи был Вестфальский трактат 1648 года, которым закончилась
Тридцатилетняя война. На Вестфальском конгрессе впервые за круглым столом
собрались как равноправные участники представители европейских государств
независимо от их религии и форм государственного строя. Здесь были
юридически закреплены территориальные изменения, была создана новая
европейская политическая карта. Конгресс признал суверенитет за 355
княжествами, входившими в состав Германской империи, чем способствовал ее
дальнейшему ослаблению, а также признал независимость Швейцарии и
Голландии. Была провозглашена свобода плавания по Рейну для прибрежных
государств; взимание пошлин прибрежными феодалами отменялось. Определив
границы европейских государств, Вестфальский конгресс и подписанные на нем
документы стали юридической основой для многих последующих международных
соглашений вплоть до Великой французской буржуазной революции. Практически
здесь был сформулирован принцип политического равновесия, призванный
увековечить статус-кво, сложившийся в результате Тридцатилетней войны.
Вестфальский конгресс положил начало многостороннему согласованию и решению
европейских проблем не на религиозной, а на светской основе.
В период абсолютизма все большее значение приобретали идеи суверенитета и равноправия государств, хотя оба принципа имели в то время феодально-династическую окраску. Суверенитет государства провозглашался в форме суверенитета монарха, поскольку монарх считался его единственным носителем (например, Людовик XIV говорил: "Государство – это я"). Равенство государств также сводилось к равенству монархов ("равный над равным власти не имеет"). В то же время получило развитие посольское право. Обмен посольствами становится регулярным, а временные посольства превращаются в постоянные. Значительно расширяются их привилегии: неприкосновенность распространяется на посольские помещения, признается неподсудность послов перед местными судами за долги и преступления. Возникают целые посольские кварталы, изъятые из-под местной юрисдикции, в посольствах гарантируется право убежища[4].
70-е годы нашего столетия были отмечены началом процесса разрядки международной напряженности и бурным развитием региональной, прежде всего европейской, интеграции. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.) положил начало процессу сближения европейских государств различных систем, формированию системы мер доверия.
Серьезные изменения в международных отношениях произошли в 90-х гг. На
месте бывшего Союза ССР возникли новые самостоятельные государства, было
создано Содружество Независимых Государств. С прекращением существования
Союза ССР и распадом социалистической системы в Европе и Азии запылали
очаги серьезных международных конфликтов. Изменилось и соотношение сил на
международной арене. США, не сдерживаемые больше действиями Советского
Союза, все активнее стали претендовать на роль мирового правительства.
Военный блок западных государств – НАТО – присваивает себе полномочия по
урегулированию региональных конфликтов, постепенно оттесняя ООН.
Одновременно с некоторым снижением роли ООН, нуждающейся в серьезных реформах, можно отметить тенденцию продолжения укрепления и развития регионального сотрудничества государств. Большими темпами идет процесс западноевропейской интеграции, сплачиваются арабские и африканские государства, совершенствуются связи стран Юго-Восточной Азии.
Обострение противоречий между капиталистическими державами в конце XIX
– начале XX века, борьба за раздел, а затем и передел мира ознаменовались
открытыми нарушениями таких демократических принципов международного права,
как принципы уважения суверенитета государств и наций, невмешательства в их
внутренние дела, неприкосновенности территории отсталых и слабых стран и
народов. Территориальные захваты закрепляются в соответствующих
международных актах. Особым объектом колониальной экспансии государств в
конце XIX века стала Африка (Заключительный акт Берлинской конференции 1885
г. о разделе Африки). В нем также устанавливались новые правила первичной
оккупации в целях приобретения территории: она должна быть действительной,
а не номинальной, как прежде (принцип эффективности), и признана другими
державами (правило нотификации). Широко распространилась практика прямых
аннексий, т.е. насильственного присоединения чужих земель. Для их
маскировки применялись и такие институты, как аренда территории (например,
в Китае), занятие и управление (Босния и Герцеговина в 1878 г.),
кондоминиум, совладение (в Судане), и др. Плебисцит не применялся в
отношении народов Азии и Африки. Значительно возросло число неравноправных
договоров со странами Азии и Латинской Америки как формы установления и
удержания их народов в колониальной зависимости.
Аннексии, в том числе полученные путем войн, считались законным способом приобретения государственной территории. С аннексиями были тесно связаны контрибуции (дань, которой победитель имел право облагать побежденных и размер которой целиком зависел от усмотрения государства- победителя).
Столкновение интересов капиталистических держав, борьба всех прогрессивных сил привели к тому, что еще в старом международном праве появились отдельные нормы о защите прав человека. К ним относились запрет работорговли, постановления некоторых международных договоров о защите национальных меньшинств и др. В 1919 году была создана Международная организация труда, объявившая своей целью улучшение условий труда.
Гитлеровские зверства поставили со всей остротой вопрос о
необходимости международной защиты прав человека. Принцип уважения основных
прав и свобод человека был зафиксирован, хотя и в весьма общей форме, в
Уставе ООН. В 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую
декларацию прав человека, и в рамках ООН началась подготовка международных
Пактов о правах человека, которые были приняты Генеральной Ассамблеей ООН в
1966 году.
Зарождение принципа самоопределения народов (наций) относится
еще к периоду буржуазных революций. Однако этот принцип не стал
общепризнанным даже в рамках европейского международного права.
Существование колониальной системы, а также некоторых европейских
многонациональных империй находилось в резком противоречии с принципом
самоопределения наций.
Выдвинутый Октябрьской революцией принцип самоопределения наций и
народов был гораздо более широким. Он распространялся на все народы мира.
Этот принцип реально был направлен, прежде всего, против колониальной
системы. Поэтому он встретил решительное сопротивление колониальных держав.
В результате данный принцип лишь почти через 30 лет стал нормой общего
международного права[5].
Широкое демократическое и национально-освободительное движение,
вызванное борьбой против фашизма во второй мировой войне, обеспечило
включение принципа самоопределения народов в Устав ООН. Хотя и в весьма
общих формулировках, этот принцип нашел отражение в ряде постановлений
Устава и, таким образом, был закреплен как один из основных принципов
современного международного права.
В послевоенный период велась ожесточенная борьба за реализацию рассматриваемого принципа, за его конкретизацию и развитие. Борьба шла широким фронтом, прежде всего на обширных территориях Африки и Азии, где колониальные народы один за другим восставали против иностранного господства, в Организации Объединенных Наций, в политической и правовой доктринах.
И так, рассмотрев вышесказанное, можно сказать, что принципы
международного права созревали на протяжении многих веков. Еще в древнем
Риме создавались договоры, связанные с зарождением принципов международного
права, правда, эти договоры в большинстве случаев были неравноправными и
более сильная сторона ущемляла интересы более слабых. Но уже при переходе
от феодализма к капитализму принципы международного права стали выглядеть
намного цивилизованней. На Вестфальском конгрессе впервые за круглым столом
собрались как равноправные участники представители европейских государств
независимо от их религии и форм государственного строя.
ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Основные принципы современного международного права можно определить
как его общепризнанные нормы, имеющие наиболее важное значение для
обеспечения нормального функционирования межгосударственной системы и,
следовательно, для решения международных проблем. Такое определение нашло
подтверждение в решении Международного Суда 1974 года по спору между США и
Канадой о границе в заливе Мэн, в котором указывается, что слова принципы и
нормы выражают одну и ту же идею, а именно, что термин "принципы" означает
правовые принципы, т.е. "он включает нормы международного права", и что
"употребление термина "принципы" оправданно, поскольку речь идет о более
общих и фундаментальных нормах"[6].
Эпитет "основные" означает, что речь идет о принципах общего международного права, которое является основой всей системы международного права, в отличие от отдельных отраслей международного права, где также имеются свои принципы.
Императивный принцип международного права определен в Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года как "императивная норма общего международного права", "которая принимается и признается международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от которой недопустимо и которая может быть изменена только последующей нормой общего международного права, носящей такой же характер" (ст. 53).
От принципов права следует отличать принципы правосознания – субъективные представления людей, общественных движений, политических партий и т. п. о том, как должны регулироваться те или иные общественные отношения. Принцип права – это нормативное отражение объективного порядка вещей, общественной практики, закономерностей общественного развития, а не субъективные представления об этих процессах.
Соблюдение принципов международного права является строго обязательным. Отменить принцип международного права можно, только отменив общественную практику, что не под силу отдельным государствам или группе государств. Поэтому любое государство обязано реагировать на попытки в одностороннем порядке "поправить" общественную практику с помощью нарушения принципов.
Принципы международного права формируются обычным и договорным путем.
Они выполняют одновременно две функции: способствуют стабилизации
международных отношений, ограничивая их определенными нормативными рамками,
и закрепляют все новое, что появляется в практике международных отношений,
и таким образом способствуют их развитию.
Однако обращение к универсальным международным договорам не дает возможности обнаружить в них перечень тех или иных принципов международного права. В доктрине по этому вопросу нет единого мнения. Можно утверждать, пожалуй, лишь следующее: основные принципы международного права являются универсальными и не включают отраслевых принципов; основные принципы международного права имеют характер общепризнанных; основные принципы международного права являются нормами jus cogins[7].
Как указывается в Декларации о принципах международного права 1970
года, "добросовестное соблюдение принципов международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами, и
добросовестное выполнение государствами обязательств, принятых в
соответствии с Уставом, имеют важнейшее значение для поддержания
международного мира и безопасности и для достижения других целей
Организации Объединенных Наций"[8].
Характерной особенностью принципов международного права является их универсальность. Это значит, что все субъекты международного права обязаны строго соблюдать принципы, поскольку любое их нарушение будет с неизбежностью затрагивать законные интересы других участников международных отношений. Это значит также, что принципы международного права являются критерием законности всей системы международно-правовых норм. Действие принципов распространяется даже на те области отношений субъектов, которые по каким-либо причинам не урегулированы конкретными нормами. Принципы, таким образом, являются фундаментом международного правопорядка.
Основные принципы международного права зафиксированы в Уставе ООН.
Широко признано, что принципы Устава ООН носят характер jus cogens, то есть
являются обязательствами высшего порядка, которые не могут быть отменены
государствами ни индивидуально, ни по соглашению между собой.
Наиболее авторитетными документами, раскрывающими содержание принципов
современного международного права, являются Устав о принципах
международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества
между государствами в соответствии с Уставом ООН, принятый Генеральной
Ассамблеей ООН 24 октября 1970 г., и Декларация принципов, которыми
государства-участники будут руководствоваться во взаимных отношениях,
содержащаяся в Заключительном акте Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г.
При толковании и применении принципов международного права важно помнить, что все они взаимно связаны, и каждый из них должен рассматриваться в контексте всех других принципов.
В науке международного права господствует мнение, что основные
принципы международного права имеют императивный характер. Это, по-
видимому, близко к действительности, хотя пока и никем конкретно не
доказано. Основные принципы современного международного права закреплены,
прежде всего, в Уставе ООН. Однако некоторые из них сформулированы в нем
очень кратко. Поэтому по инициативе ряда европейских государств в 60-е годы
в ООН была проведена работа по кодификации основных принципов. Она
завершилась принятием в 1970 году Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций. Декларация содержит семь принципов:
принцип неприменения силы или угрозы силой;
принцип мирного разрешения международных споров;
3)принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государства;
4) обязанность государств сотрудничать друг с другом в соответствии с
Уставом ООН;
5) принцип равноправия и самоопределения народов;
6) принцип суверенного равенства государств;
7) принцип добросовестного выполнения государствами обязательств, принятых ими в соответствии с Уставом ООН и Декларацией о принципах международного права.
Это не значит, конечно, что в международном праве только семь основных принципов. Декларация не ставила своей задачей дать полный их перечень.
В Заключительном акте Хельсинского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. содержится десять основных принципов. К перечисленным в Декларации 1970 года добавлены принципы нерушимости границ, территориальной целостности государств, уважения прав человека и его основных свобод[9].
Возрастание роли международных отношений в обществе и появление новых жизненно важных, глобальных проблем ведут к увеличению числа основных принципов международного права. Например, с повышением международного значения проблемы охраны окружающей среды в международном праве возник и развивается важный принцип охраны окружающей среды как принцип общего международного права.
В связи с понятием основных принципов международного права
необходимо упомянуть о концепции "основных прав и обязанностей государств".
Комиссия международного права ООН по поручению Генеральной Ассамблеи
разработала и представила ей в 1949 году проект Декларации прав и
обязанностей государств, состоящий из 14 статей. Этот проект, не получив
окончательного одобрения Генеральной Ассамблеи, был разослан на отзыв
правительствам; отзывов поступило очень мало, и Генеральная Ассамблея к
нему более не возвращалась. Да в этом и нет необходимости, поскольку
основные права и обязанности государств как субъектов международного права
определяются основными принципами международного права.
Классификация основных принципов имеет скорее доктринальный, чем
прикладной, характер, однако она является важнейшим методом их
исследования, установления периодов развития, соотношения друг с другом,
выявления нормативной базы, ее достаточности. Она может быть осуществлена
по ряду оснований: по форме объективирования, по историко-политическим
признакам, по объекту и важности защищаемых отношений как для сообщества в
целом, так и для государств, по характеру взаимосвязей самих принципов.
Принципы различаются по форме их закрепления - писаные и обычные, что не
означает, естественно, различия в их юридической силе. Некоторые
традиционно признанные и находящиеся в стадии становления принципы с
успехом реализуются именно в форме обычая. Ряд как традиционно признанных,
так и находящихся в стадии становления принципов с успехом реализуются
именно в форме обычая. К первым относятся принципы территориальной
целостности, нерушимости границ государств, ко вторым - принципы
разоружения, защиты окружающей среды.
По признаку историческому принято различать принципы, возникшие в период
рабовладения, феодализма, становления капиталистического способа
производства, так называемые "доуставные принципы", "уставные принципы",
пришедшие в систему международного права после второй мировой войны,
"послеуставные" - новейшие - принципы международного права, такие, как
принцип всеобщего и полного разоружения под эффективным международным
контролем, принцип сотрудничества государств по охране окружающей среды.
Таким образом, начинает хронологический ряд принцип добросовестного
соблюдения международных обязательств, а завершает - принцип, обязывающий
субъектов международного права сотрудничать в защите окружающей среды[10].
Существенный вклад в развитие основных принципов международного права
внесли Великая Октябрьская революция 1917 г. и Организация Объединенных
Наций.
3. По степени важности, значимости защищаемых принципами отношений
можно выстроить систему, во главе которой будут принципы, обеспечивающие
общечеловеческие ценности, могущие также быть названными системообразующими
факторами нашей цивилизации, уничтожение которых приведет к уничтожению
самой цивилизации, - такие, как уважение прав и основных свобод человека,
сотрудничество государств по охране окружающей среды. Во второй группе
должны следовать принципы, более связанные именно с интересами государств,
- такие, как невмешательство во внутренние дела, неприменение силы или
угрозы силой, всеобщее и полное разоружение и др. Данный вид классификации
показывает, каким принципам должно быть уделено первоочередное внимание в
формировании нормативной базы.
Особую роль в системе основных принципов играют так называемые
функциональные принципы: они пронизывают всю систему международного права,
тесно связаны с каждым правоотношением и с каждой нормой международного
права, являются неотъемлемой частью их действия. Это принципы
добросовестного соблюдения международных обязательств, мирного разрешения
международных споров, сотрудничества, равноправия (равенства). Остальные
принципы представлены такими, как принцип уважения прав и основных свобод
человека, всеобщего и полного разоружения, нерушимости и неприкосновенности
границ, невмешательства в дела, по существу входящие во внутреннюю
компетенцию государств, и др.
По объекту сотрудничества выделяют три группы принципов: 1) защищающие мир
и безопасность; 2) обеспечивающие мирное сотрудничество государств; 3)
защищающие права человека, народов и наций.
В последней четверти XX в. утвердились новые, послеуставные принципы,
заставляющие переосмыслить взаимосвязи между самими принципами, в
частности, выделить такие, которые являются важнейшими в системе принципов.
В связи с этим в первую группу, по сути, возглавляющую все принципы, должны
быть включены принципы уважения прав и основных свобод человека,
равноправия и самоопределения народов и наций, международной защиты
окружающей среды, наиболее тесно связанные с системообразующими факторами
нашей цивилизации. Принципы второй и третьей групп, различаясь между собой,
по существу, являются служебными относительно принципов первой группы.
Принципы второй группы включают принцип запрещения применения силы и угрозы
силой, территориальной целостности государства, нерушимости государственных
границ, всеобщего и полного разоружения под эффективным международным
контролем, обеспечивая сотрудничество государств по поддержанию мира и
безопасности; принципы третьей группы включают собственно принципы
сотрудничества государств, суверенного равенства, невмешательства во
внутренние дела государств, мирного разрешения международных споров,
добросовестного выполнения международных обязательств[11].
Перечисленные классификации не исключают друг друга; каждая из них свидетельствует о многогранности такого явления, как основные принципы международного права, и о необходимости учета всех его сторон в процессе нормотворчества - кодификации и прогрессивного развития принципов.
Принципы находятся в развитии, их содержание постоянно
совершенствуется. Динамизм принципов проявляется, во-первых, в создании
новых универсальных договоров или обычаев, конкретизирующих и дополняющих
уже сложившиеся нормы; во-вторых, в создании новых основных принципов
международного права, соответствующих новому пониманию задач, стоящих перед
цивилизацией в целом. Так, принцип уважения прав и основных свобод
человека, закрепленный в самой общей форме в универсальных положениях ст. 1
Устава ООН, конкретизирован и развит в Пактах о правах человека 1966 г.,
защищающих широкий перечень прав человека - политических, гражданских,
экономических, социальных, культурных; в настоящее время завершается
формирование принципа всеобщего и полного разоружения под эффективным
международным контролем, принципа международного сотрудничества государств
по охране окружающей среды.
Классификация основных принципов условна, ибо все они взаимосвязаны, и каждый принцип имеет значение для всей межгосударственной системы. Тем не менее, классификация практически полезна, так как регулирующая роль отдельных принципов проявляется преимущественно в различных сферах международных отношений.
С этой оговоркой принята следующая классификация основных принципов международного права: принцип мирного сосуществования государств независимо от их экономических, социальных и политических систем; принципы, непосредственно относящиеся к поддержанию международного мира и безопасности; общие принципы международного сотрудничества.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что основные принципы международного права – это общепризнанные нормы, без которых не может существовать межгосударственных отношений. Принцип права - это нормативное отражение объективного порядка вещей, общественной практики, закономерностей общественного развития. Соблюдение принципов международного права является строго обязательным. Принципы международного права формируются обычным и договорным путем.
В науке нет определенной классификации принципов международного права, но классификация весьма полезна, так как разные признаки проявляются в различных областях международных отношений.
ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА
3.1. Принцип мирного сосуществования государств независимо от их экономических, социальных и политических систем
Вопрос о мирном сосуществовании государств с различным экономическим, социальным и политическим строем стал во весь рост после Октябрьской революции и образования советского государства.
Принцип мирного сосуществования получил, хотя и весьма общей форме, юридическое закрепление в Уставе ООН – основном документе современного международного права. Сам термин "мирное сосуществование" в Уставе ООН не употребляется, но идея мирного сосуществования государств независимо от их экономических, социальных и политических систем проходит через него красной нитью. Государства призываются "проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи", "развивать дружественные отношения между ними". В Уставе ООН, говорится в Уставе, должна быть центром для согласования действий наций в достижении общих целей. Это и есть мирное сосуществование[12].
Наука международного права в западных странах, за редкими
исключениями, отрицает наличие принципа мирного сосуществования в
современном международном праве. Конечно, юридическое содержание принципа
мирного сосуществования очень широко и поэтому несколько неопределенно.
Нужно также признать, что в советской трактовке мирного сосуществования
делался упор на борьбу между государствами двух систем, а не на
сотрудничество. Между тем именно сотрудничество – главное в мирном
сосуществовании, и степень сотрудничества является показателем уровня
мирного сосуществования.
Вместе с тем следует подтвердить господствующее в нашей доктрине международного права положение, что принцип мирного сосуществования как основополагающий принцип современного международного права имеет определенное юридическое содержание. Этот принцип включает обязательство государств признавать существующие в различных государствах социальные, экономические и политические системы, т.е. признавать плюрализм в межгосударственных отношениях, не пытаться навязать другому государству свою политическую систему с помощью силы, экономического давления и т.п.
3.2. Принципы, непосредственно относящиеся к поддержанию международного мира и безопасности
Принцип неприменения силы или угрозы силой.
Впервые принцип неприменения силы или угрозы силой был провозглашен в
Уставе ООН. Пункт 4 ст.2 Устава гласит: "Все члены Организации Объединенных
Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее
применения как против территориальной неприкосновенности или политической
независимости любого государства, так и каким-либо другим образом,
несовместимым с Целями Объединенных Наций"[13].
Авторитетное толкование принципа неприменения силы или угрозы силой
дается в таких документах, как Декларация о принципах международного права,
касающихся дружественных отношений и сотрудничества государств, 1970 года,
определение агрессии, принятое Генеральной Ассамблеей ООН в 1974 году,
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975
года и Декларация об усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой
или ее применения в международных отношениях, принятая Генеральной
Ассамблеей ООН 18 ноября 1987 г.
Проанализировав эти документы, можно сделать вывод, что запрещаются: любые действия, представляющие собой угрозу силой или прямое или косвенное применение силы против другого государства; применение силы или угрозы силой с целью нарушения существующих международных границ другого государства или для разрешения международных споров, в том числе территориальных споров и вопросов, касающихся государственных границ, или для нарушения международных демаркационных линий, включая линии перемирия; репрессалии с применением вооруженной силы; к этим запрещенным действиям относится, в частности, так называемая "мирная блокада", т.е. блокирование портов другого государства, осуществляемое вооруженными силами в мирное время; организация или поощрение организации иррегулярных сил или вооруженных банд, в том числе наемничество; организация, подстрекательство, оказание помощи или участие в актах гражданской войны или террористических актах в другом государстве или потворствование организационной деятельности в пределах собственной территории, направленное на совершение таких актов, в том случае когда упомянутые акты связаны с угрозой силой или ее применением; военная оккупация территории государства, являющаяся результатом применения силы в нарушение Устава ООН; приобретение территории другого государства в результате угрозы силой или ее применения; насильственные действия, лишающие народы права на самоопределение, свободу и независимость[14].
Определение агрессии 1974 года устанавливает перечень (не исчерпывающий) тех запрещенных международным правом действий, которые являются наиболее серьезными и опасными формами незаконного использования силы.
Одной из важных норм современного международного права, тесно
связанной с принципом запрещения применения силы или угрозы силой, является
право на самооборону. Эта норма сформулирована в ст. 51 Устава ООН; в ней
говорится, в частности: "Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает
неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если
произойдет вооруженное нападение на Члена Организации, до тех пор, пока
Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания
международного мира и безопасности".
В западной доктрине международного права имеет некоторое
распространение (Д.Бауэт, М.Макдугал, Дж.Стоун, Дж.МУР и др.) концепция,
согласно которой Устав ООН не внес изменений в общее международное право, и
потому использование права на самооборону допускается не только в случае
вооруженного нападения, как было в старом международном праве. Теоретически
данная концепция основывается на англо-американской доктрине "общего права"
(common law), которая, будучи перенесена в область международного права,
приводит к выводу, что общее международное право – это только обычное
право, а международные договоры, включая Устав ООН, – это сделки, которые
не вносят непосредственно изменения в общее международное право. Ранее уже
указывалось на несостоятельность рассматриваемой концепции, которая
приводит к оправданию использования силы в отношениях между государствами в
нарушение Устава ООН.
Международный Суд в своем решении по делу Никарагуа – США отверг ссылку США на то, что они использовали вооруженную силу против Никарагуа в порядке самообороны, и тем самым отверг указанную концепцию. Суд заявил: "В случае права на индивидуальную самооборону использование этого права может иметь место только, если соответствующее государство явилось жертвой вооруженного нападения. Разумеется, что в случае коллективной самообороны это условие также сохраняется"[15].
В Декларации об усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой
или ее применения в международных отношениях 1987 года говорится:
"Государства имеют неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную
самооборону, если произойдет вооруженное нападение, как это предусмотрено
Уставом Организации Объединенных Наций".
Очень важно иметь в виду, что п. 4 ст. 2 Устава ООН содержит общее запрещение применения силы или угрозы силой в отношениях между государствами. Определение агрессии 1974 года устанавливает наиболее часто встречающиеся случаи запрещенного применения вооруженной силы и, наконец, ст. 51 Устава ООН выделяет самое опасное применение вооруженной силы – вооруженное нападение, предусматривая в этом случае право на самооборону.
Как указывается в ст. 51 Устава ООН, государства могут использовать
право на самооборону в случае вооруженного нападения, "до тех пор, пока
Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания
международного мира и безопасности". Так, когда Ирак совершил агрессию
против Кувейта летом 1990 года, право на самооборону могли использовать
Кувейт и по его просьбе любое другое государство.
После того как Совет Безопасности принял дело об агрессии Ирака против
Кувейта к своему рассмотрению, дальнейшие действия против агрессора
осуществлялись в соответствии с резолюциями Совета Безопасности. 29 ноября
1990 г. Совет Безопасности принял Резолюцию (№ 678), в соответствии с
которой, если Ирак на 15 января 1991 г. не выполнит резолюции Совета
Безопасности, государства, сотрудничающие с Кувейтом, уполномочивались
"использовать все необходимые средства с тем, чтобы поддержать и
выполнить"[16] резолюции Совета Безопасности об агрессии Ирака против
Кувейта. В соответствии с названной резолюцией № 678 США и их союзники
начали военные действия против Ирака 17 января 1991 г. Они закончились 28
февраля 1991 г. после принятия Ираком всех 12 резолюций Совета
Безопасности.
Принцип неприменения силы не распространяется на действия,
предпринимаемые по постановлению Совета Безопасности на основании гл.VII
Устава ООН. Применение вооруженной силы против Ирака - один из важных
примеров использования этого положения Устава ООН[17].
Естественно, что принцип неприменения силы не распространяется на события, происходящие внутри государства, поскольку международное право не регулирует внутригосударственные отношения.
Составной частью принципа неприменения силы или угрозы силой является
запрещение пропаганды войны, которое можно рассматривать и в качестве
самостоятельной нормы. В Декларации о принципах международного права 1970
года говорится: "В соответствии с целями и принципами Организации
Объединенных Наций государства обязаны воздерживаться от пропаганды
агрессивных войн". Это подтверждено в Декларации 1987 года.
Указанная норма означает, что государства обязаны не допускать проведения своими органами пропаганды войны; кроме того, государства обязаны принимать меры к тому, чтобы на их территории не велась пропаганда войны частными лицами, организациями и т.д.
Принцип мирного разрешения международных споров.
С принципом неприменения силы самым тесным образом связан принцип мирного разрешения споров. Согласно ему, государства должны разрешать споры между собой только мирными средствами.
После войны он был подтвержден в Уставе ООН (п. 3 ст. 2) и
впоследствии вновь и вновь фиксировался в различных международно-правовых
актах: в Пакте Лиги арабских государств (ст. V), в Хартии Организации
африканского единства (ст. 3), в Уставе Организации американских государств
(ст. 5), в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, прежде всего в Декларации
о принципах международного права 1970 года, в Хельсинкском Заключительном
акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года и во
многих других.
Принцип мирного разрешения международных споров означает обязанность государств решать все возникающие между ними споры и конфликты исключительно мирными средствами. При этом не играет роли, угрожает спор международному миру и безопасности или нет. Всякий спор между государствами независимо от того, глобальный он или региональный, затрагивает он жизненные интересы государства или второстепенные, угрожает международному миру и безопасности или не угрожает, подлежит только мирному разрешению[18].
В соответствии с современными концепциями международного права
государства обязаны разрешать свои споры только мирными средствами. На
международных конференциях представители некоторых стран иногда прибегают к
произвольному толкованию Устава ООН с целью не допустить включения слова
"только" в формулировку принципа. При этом они утверждают, что Устав не
столько закрепляет то положение, что споры должны разрешаться мирными
средствами, сколько требует, чтобы при разрешении международных споров не
создавалась угроза миру и безопасности государств.
В то же время Устав ООН оставляет за государствами свободу выбора мирных средств в решении конкретного спора.
В Декларации о принципах международного права 1970 года
подчеркивается, что "международные споры разрешаются на основе суверенного
равенства государств и в соответствии с принципом свободного выбора средств
мирного разрешения споров"[19]. В ней указывается также, что, если стороны
не достигнут урегулирования одним из мирных средств, они обязаны
"продолжать стремиться к урегулированию другими согласованными между ними
мирными средствами".
В соответствии со ст. 33 Устава ООН стороны, участвующие в споре,
"должны, прежде всего, стараться разрешить спор путем переговоров,
обследования, посредничества, примирения, арбитража, судебного
разбирательства, обращения к региональным органам или соглашениям или иными
мирными средствами по своему выбору"[20].
Непосредственные переговоры наилучшим образом отвечают задаче быстрого разрешения международного спора, гарантируют равенство сторон, могут быть использованы для разрешения, как политических, так и юридических споров, наилучшим образом способствуют достижению компромисса, дают возможность приступить к улаживанию конфликта сразу же по его возникновении, позволяют не допускать разрастания спора до таких масштабов, когда он может угрожать международному миру и безопасности.
Вместе с тем развитие международных отношений, особенно в последние годы, отмечено стремлением государств выйти за пределы переговоров и создать иные приемлемые средства разрешения споров, которые основывались бы на обращении к третьим сторонам или международным органам. Часто при этом поднимаются вопросы, связанные с ролью Международного Суда ООН.
Попытки некоторых западных государств зафиксировать обязательную юрисдикцию Международного Суда, как правило, встречают резкий отпор со стороны многих государств. Эти государства считают юрисдикцию Суда факультативной, и такай позиция точно соответствует ст. 36 Статута Суда, согласно которой государства могут (но не обязаны) сделать заявление об обязательности для себя юрисдикции Международного Суда. Подавляющее большинство государств до сих пор не признало юрисдикцию Суда обязательной.
Анализ принципа мирного разрешения международных споров,
зафиксированного и Декларации о принципах международного права 1970 года и
Заключительном акте СБСЕ показывает, что, несмотря на сопротивление,
удалось отстоять ряд важных положений, которые, несомненно, являются
дальнейшим развитием соответствующих положений Устава ООН.
В их числе обязанность государств "прилагать усилия к тому, чтобы в
короткий срок прийти к справедливому решению, основанному на международном
праве", обязанность "продолжать искать взаимно согласованные пути мирного
урегулирования спора" в тех случаях, когда спор не удается разрешить,
"воздерживаться от любых действий, которые могут ухудшить положение в такой
степени, что будет поставлено под угрозу поддержание международного мира и
безопасности, и тем самым сделать мирное урегулирование спора более
трудным"[21].
Нормативное содержание принципа мирного разрешения международных
споров в последние годы стало предметом тщательного анализа на совещаниях
экспертом СБСЕ по мирному урегулированию споров. Так, Совещание в Валлетте
(Мальта, 1991 г.) рекомендовало параметры общеевропейской системы мирного
урегулирования международных споров. Итоговым документом Совещания
предусмотрено создание в Европе специального органа – "Механизма СБСЕ по
урегулированию споров", который может быть использован по требованию любой
из спорящих сторон и действует в качестве примирительного органа. Кроме
того, документ рекомендует широкий комплекс обязательных и факультативных
процедур, из которых спорящие стороны свободно выбирают те, которые они
считают наиболее подходящими для разрешения конкретного спора.
Обязательные процедуры, рекомендованные Совещанием, не применяются,
если одна из спорящих сторон считает, что спор затрагивает вопросы
"территориальной целостности или национальной обороны, права на суверенитет
над территорией суши или одновременных притязаний на юрисдикцию над другими
районами...[22]"
В целом можно считать, что последние годы отмечены, с одной стороны, возрастанием удельного веса мирных средств разрешения международных споров, а с другой – постоянным стремлением государств приводить нормативное содержание принципа в соответствие с потребностями общественной практики.
Для претворения в жизнь этого принципа и повышения его эффективности в рамках Хельсинкского процесса созывались международные совещания, на которых разрабатывался общеприемлемый метод мирного урегулирования, направленный на то, чтобы дополнить существующие мирные способы новыми средствами.
Принцип территориальной целостности государств.
Утвердился с принятием Устава ООН в 1945 году. Процесс его развития продолжается. Само наименование принципа окончательно не установилось: можно встретить упоминание, как территориальной целостности, так и территориальной неприкосновенности. Значение этого принципа весьма велико с точки зрения стабильности в межгосударственных отношениях. Его назначение защита территории государства от любых посягательств.
В Декларации о принципах международною права, касающихся дружественных
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом
ООН, 1970 года при раскрытии содержания формулировки п. 4 ст. 2 Устава ООН
были отражены многие элементы принципа территориальной целостности
(неприкосновенности), хотя сам этот принцип отдельно не упоминался. В
частности, устанавливалось, что каждое государство "должно воздерживаться
от любых действий, направленных на нарушение национального единства и
территориальной целостности любого другого государства или страны".
Отмечалось также, что "территория государства не должна быть объектом
военной оккупации, явившейся результатом применения силы в нарушение
положений Устава", и что "территория государства не должна быть объектом
приобретения другим государством в результате угрозы силой или ее
применения". В связи с этим, отмечалось далее, не должны признаваться
законными какие-либо территориальные приобретения, явившиеся результатом
угрозы силой или ее применения. Однако, как известно, закон не имеет
обратной силы. Поэтому в декларации оговаривалось, что вышеприведенные
положения не должны толковаться как нарушающие положения Устава ООН или
любые международные соглашения, заключенные до принятия Устава и имеющие
юридическую силу в соответствии с международным правом.
Следующим этапом в развитии данного принципа явился Заключительный акт
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, который
содержит отдельную и наиболее полную формулировку принципа территориальной
целостности государств: "Государства-участники будут уважать
территориальную целостность каждого из государств-участников. В
соответствии с этим они будут воздерживаться от любых действий,
несовместимых с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций,
против территориальной целостности, политической независимости или единства
любого государства-участника и, в частности, от любых таких действий,
представляющих собой применение силы или угрозу силой. Государства-
участники будут равным образом воздерживаться от того, чтобы превратить
территорию друг друга в объект военной оккупации или других прямых или
косвенных мер применения силы в нарушение международного права или в объект
приобретения с помощью таких мер или угрозы их осуществления. Никакая
оккупация или приобретение такого рода не будет признаваться законной"[23].
Речь идет о любых действиях против территориальной целостности или
неприкосновенности. Например, транзит любых транспортных средств через
иностранную территорию без разрешения территориального суверена является
нарушением не только неприкосновенности границ, но и неприкосновенности
государственной территории, поскольку именно она используется для транзита.
Все природные ресурсы являются составными компонентами территории
государства, и если неприкосновенна территория в целом, то неприкосновенны
и ее компоненты, то есть природные ресурсы в их естественном виде. Поэтому
их разработка иностранными лицами или государствами без разрешения
территориального суверена также является нарушением территориальной
неприкосновенности.
В мирном общении сопредельных государств нередко возникает проблема
защиты государственной территории от опасности нанесении ей ущерба путем
какого-либо воздействия из-за границы, то есть опасности ухудшения
естественного состояния этой территории или отдельных ее компонентов.
Использование государством своей территории не должно наносить ущерб
естественным условиям территории другого государства.
Принцип территориальной целостности государств относится к числу
основных принципов международного права, закрепленных в п. 4 ст. 2 Устава
ООН.
Данный принцип конкретизируется в Декларации о принципах международного права 1970 года, где он трактуется как часть принципа суверенного равенства государств и как часть принципа неприменения силы или угрозы силой. Действительно, этот принцип тесно связан с обоими указанными принципами. В Декларации говорится: "Территориальная целостность и территориальная неприкосновенность"[24].
Однако принцип территориальной целостности государств настолько важен,
что в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе он выделен как самостоятельный принцип международного права:
"Государства-участники будут уважать территориальную целостность каждого из
государств-участников".
Принцип нерушимости государственных границ.
Он определяет сотрудничество государств по установлению границ, их
охране, решению спорных вопросов в связи с границами. Значение отношений,
связанных с границами, определяется тем, что они есть границы
распространения государственного суверенитета, границы действия
государственного правопорядка. Вопросы о границах занимают достаточно
большое место в важнейших договорах современности, но им не уступают и те,
что давно уже стали только вехами истории. С давних времен считалось, что
нарушение границы является casus belli - поводом к законной войне.
Воздушные, морские, сухопутные границы охраняются всей мощью государства,
его дипломатическим аппаратом, а также его политическими союзническими
договорами.
Учитывая всеобщность, единообразие, длительность практики государств по охране государственных границ, следует констатировать наличие в международном праве принципа нерушимости государственных границ.
В писаной форме он, как указано, отражен в двусторонних и многосторонних союзнических договорах, уставах универсальных и региональных политических организаций.
Его понимание государствами отражено в таких морально-политических нормах, как нормы Декларации принципов Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) "Государства-участники рассматривают как нерушимые все границы друг друга, как и границы всех государств в Европе, и поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых посягательств на эти границы. Они будут, соответственно, воздерживаться также от любых требований или действий, направленных на захват и узурпацию части или всей территории любого государства участника"[25], декларациях и резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, в частности, в Декларации принципов, касающихся дружественных отношений государств (1970 г.).
В Договорах СССР - ФРГ, ГДР - ФРГ и других, заключенных в период с
1970 по 1973 г., в Соглашениях о границах стран СНГ государства признают
нерушимыми установленные границы, обязуются воздерживаться от их нарушения,
которое является, по общему мнению, непосредственной угрозой всеобщему миру
и безопасности.
Права государства, определяемые императивами принципа, заключаются в требовании абсолютной неприкосновенности установленных границ, незаконности их изменения без согласования и под каким-либо давлением, с применением силы или угрозы силой. Этим же определяются и обязанности государств - неукоснительное соблюдение установленных в соответствии с международным правом границ, разделительных или демаркационных линий, включая линии перемирия, на период перемирия, до заключения постоянно действующего договора, в связи с чем такие линии могут рассматриваться как временные границы, разрешение споров о границах только мирными средствами, неоказание содействия государствам, нарушающим установления принципа об обеспечении безопасности границ.
Государства обязаны не нарушать установленные внутренними и
международными нормами правила о режиме границ. Так, режим охраны границы
Российской Федерации, установленный Законом "О государственной границе
Российской Федерации" 1993 г., предусматривает строго визовый въезд на
территорию России, Шенгенское соглашение 1990г. заключенное 9 государствами
Европы, напротив, установило принцип безвизового пересечения границы
гражданами государств - участников Соглашения. Правом государства является
установление или снятие таможенных и иных ограничений, связанных с
прохождением границ физическими лицами, транспортными средствами, товарами.
В отношении границ также действует институт мер доверия, выражающийся в запрете передвижения войск или проведения учений вблизи границ, создания зон безопасности и др., в установлении транспарентности (прозрачности) границ для отдельных видов товаров, услуг. Такой режим установлен между некоторыми странами СНГ[26].
Нарушение границ считается международным преступлением, в связи, с чем возможно применение самых жестких ответных мер, предусмотренных, в частности, в ст. 39-47 Устава ООН: применение вооруженных сил, других санкций чрезвычайного характера, вплоть до ограничения суверенитета виновного государства, и нарушения его границы.
3.3. Общие принципы международного сотрудничества
Принцип суверенного равенства государств.
Он включает уважение суверенитета всех государств и их равноправие в
международных отношениях. Это означает, что каждое государство обязано
уважать суверенитет других участников системы, то есть их право в пределах
собственной территории осуществлять законодательную, исполнительную,
административную и судебную власть без какого-либо вмешательства со стороны
других государств, а также самостоятельно проводить свою внешнюю политику.
Суверенное равенство государств составляет основу современных международных
отношений, что в обобщенном виде отражено в п. 1 ст. 2 Устава ООН, который
гласит: "Организация основана на принципе суверенного равенства всех ее
Членов".
Данный принцип закреплен также в уставах международных организаций
системы ООН, в уставах подавляющего большинства региональных международных
организаций, в многосторонних и двусторонних соглашениях государств и
международных организаций, в правовых актах международных организаций.
Объективные закономерности международных отношений, их постепенная
демократизация привели к расширению содержания принципа суверенного
равенства государств. В современном международном праве он с наибольшей
полнотой отражен в Декларации о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии
с Уставом ООН. Позднее этот принцип был развит в Декларации принципов
Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,
Итоговом документе Венской встречи представителей государств – участников
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1989 года, Парижской
хартии для новой Европы 1990 года и ряде других документов.
Основное социальное назначение принципа суверенного равенства – обеспечить юридически равное участие в международных отношениях всех государств, независимо от различий экономического, социального, политического или иного характера. Поскольку государства являются равноправными участниками международного общения, все они обладают принципиально одинаковыми правами и обязанностями.
Согласно Декларации 1970 года, понятие суверенного равенства включает следующие элементы: а) государства юридически равны; б) каждое государство пользуется правами, присущими полному суверенитету; в) каждое государство обязано уважать правосубъектность других государств;
г) территориальная целостность и политическая независимость государства неприкосновенны; д) каждое государство имеет право свободно выбирать и развивать свои политические, социальные, экономические и культурные системы; е) каждое государство обязано выполнять полностью добросовестно свои международные обязательства и жить в мире с другими государствами.
В Декларации принципов Заключительного акта СБСЕ государства приняли на себя обязательства не только соблюдать принцип суверенного равенства, как он изложен в Уставе ООН и Декларации 1970 года, но и уважать права, присущие суверенитету. Последнее означает, что в своих взаимных отношениях государства должны уважать различия в историческом и социально-политическом развитии, разнообразие позиций и взглядов, внутренние законы и административные правила, право определять и осуществлять по своему усмотрению и согласно международному праву отношения с другими государствами. К числу элементов принципа суверенного равенства относится право государств принадлежать к международным организациям, быть или не быть участниками двусторонних и многосторонних договоров, включая союзные договоры, а также право на нейтралитет[27].
Указание на связь между принципом суверенного равенства и уважением прав, присущих суверенитету, одновременно конкретизирует и расширяет содержание данного принципа, который лежит в основе международного сотрудничества. Отмеченная связь особенно отчетливо проявляется в области международных экономических отношений, где наиболее остро стоит проблема защиты суверенных прав развивающихся государств. В последние годы на необходимость уважения прав, присущих суверенитету, особенно часто указывают в связи с достижениями научно-технической революции, которые не должны использоваться в ущерб другим государствам. Это касается, например, проблемы непосредственного телевизионного вещания, опасности военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду и т. п.
Юридическое равенство государств не означает их фактического
равенства, что учитывается в реальных международных отношениях. Одним из
примеров этого является особое правовое положение постоянных членов Совета
Безопасности ООН.
Встречаются утверждения, что нормальные международные отношения невозможны без ограничения суверенитета. Между тем суверенитет является неотъемлемым свойством государства и фактором международных отношений, а не продуктом международного права. Никакое государство, группа государств или международная организация не могут навязывать созданные ими нормы международного права другим государствам. Включение субъекта международного права в любую систему правоотношений может осуществляться только на основе добровольности.
В настоящее время государства все чаще передают часть своих
полномочий, которые ранее считались неотъемлемыми атрибутами
государственного суверенитета, в пользу создаваемых ими международных
организаций. Происходит это по разным причинам, в том числе в связи с
возрастанием числа глобальных проблем, расширением сфер международного
сотрудничества и соответственно увеличением количества объектов
международно-правового регулирования. В ряде международных организаций
государства-учредители отошли от формального равенства при голосовании
(одна страна – один голос) и приняли метод так называемого взвешенного
голосования, когда количество голосов, которым обладает страна, зависит от
размера ее взноса в бюджет организации и иных обстоятельств, связанных с
оперативно-хозяйственной деятельностью международных организаций. Так, при
голосовании в Совете министров Европейского Союза по ряду вопросов
государства обладают неодинаковым количеством голосов, причем малые страны
– члены ЕС неоднократно и на официальном уровне отмечали, что подобное
положение способствует укреплению их государственного суверенитета. Принцип
взвешенного голосования принят в ряде международных финансовых организации
системы ООН, в Совете Международной организации морской спутниковой связи
(ИНМАРСАТ) и др[28].
Есть все основания предполагать, что жизненно важная необходимость сохранения мира, логика интеграционных процессов и другие обстоятельства современных международных отношений приведут к созданию таких юридических конструкций, которые адекватно отражали бы эти реалии. Однако это ни в коей мере не означает умаления принципа суверенного равенства в межгосударственных отношениях. Передавая часть своих полномочий международным организациям добровольно, государства не ограничивают свой суверенитет, а, наоборот, реализуют одно из своих суверенных прав – право на заключение соглашений. Кроме того, государства, как правило, оставляют за собой право контроля за деятельностью международных организаций.
Пока существуют суверенные государства, принцип суверенного равенства будет оставаться важнейшим элементом системы принципов современного международного права. Строгое его соблюдение обеспечивает свободное развитие каждого государства и народа.
Как уже отмечалось, в Декларации о принципах международного права 1970 года подчеркивается, что при истолковании и применении изложенных в ней принципов они являются взаимосвязанными, и каждый принцип должен рассматриваться в контексте всех других. В этой связи особенно важно подчеркнуть тесную связь, существующую между принципом суверенного равенства государств и их обязанностью не вмешиваться в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию.
Понятие внутренней компетенции государства на практике часто вызывает споры. Оно меняется с развитием международных отношений, с ростом взаимозависимости государств. В частности, современная концепция невмешательства не означает, что государства могут произвольно относить к своей внутренней компетенции любые вопросы. Международные обязательства государств, в том числе и их обязательства по Уставу ООН, являются критерием, который позволяет правильно подходить к решению этого сложного вопроса. В частности, не подлежит сомнению, что понятие "дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства" не является чисто территориальным понятием. Это означает, что какие-то события, хотя они и происходят в пределах территории конкретного государства, могут рассматриваться как не относящиеся исключительно к его внутренней компетенции. Например, если Совет Безопасности ООН констатирует, что события, происходящие в пределах территории какого-либо государства, угрожают международному миру и безопасности, то такие события перестают быть внутренним делом данного государства, и действия Объединенных Наций в отношении этих событий не будут вмешательством во внутренние дела государства.
Суверенитет не означает полной независимости государств или тем более их изолированности, поскольку они живут и сосуществуют во взаимосвязанном мире. С другой стороны, увеличение числа вопросов, которые государства на добровольной основе подчиняют международному регулированию, не означает их автоматического изъятия из сферы внутренней компетенции.
Принцип невмешательства во внутренние дела.
Он тесно связанный с принципом суверенного равенства государств, складывался в международном праве параллельно с ним.
Прежде содержание этого принципа было ограниченным, поскольку во многих случаях допускались интервенция, а также другие формы вмешательства во внутренние дела государства. В современном международном праве содержание указанного принципа значительно шире.
Принцип невмешательства зафиксирован в Уставе ООН (п. 7 ст. 2).
Авторитетное толкование этого принципа дается в ряде резолюций Генеральной
Ассамблеи ООН о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств,
в Декларации о принципах международного права 1970 года, в Заключительном
акте общеевропейского Совещания 1975 года. Согласно Уставу ООН, запрещается
вмешательство "в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию
любого государства[29]".
Так, в соответствии с и. 7 ст. 2 Устава ООН Организация не имеет права
"на вмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию
любого государства". Указанное запрещение распространяется на действия
любых других участников международного общения, а не только на действия
Организации Объединенных Наций. В противоположность этому представители
некоторых школ права иногда утверждают, что Устав ООН не устанавливает
принципа невмешательства как нормы взаимоотношений государств, поскольку
текст п. 7 ст. 2 Устава относится лишь к целям Организации, а не к
действиям государств.
Подобные утверждения не выдерживают критики с точки зрения прежде всего самою Устава ООН. Поскольку на ООН возложена обязанность невмешательства, а государства – члены Организации обязались строго соблюдать ее Устав, значит, аналогичная обязанность лежит и на самих государствах.
Международное право в принципе не регулирует вопросы внутриполитического положения государств, поэтому вмешательством должны считаться любые меры государств или международных организаций, с помощью которых последние попытаются препятствовать субъекту международного нрава решать дела, по существу входящие в его внутреннюю компетенцию.
Из этого общего правила есть одно исключение, касающееся применения принудительных мер на основании главы VII Устава ООН, то есть действий, которые могут быть предприняты в случаях угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии. Отсюда следует сделать вывод, что понятие «дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства» не относится к чисто территориальным проблемам.
Понятия "внутренние дела государства" или "дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства", не являются территориальными понятиями. Не все, что происходит на территории данного государства, относится к его внутренним делам, например, нападение на иностранное посольство, статус которого определяется международным правом. В то же время многие отношения, выходящие за территориальные пределы государства, в сущности, составляют его внутреннюю компетенцию. Так, договор, заключенный между двумя государствами, если он не затрагивает прав и интересов третьих государств, относится к внутренним делам договаривающихся сторон, в которые третье государство, в принципе, не имеет права вмешиваться.
Согласно Декларации 1970 года, принцип невмешательства означает
запрещение прямого или косвенного вмешательства по любым причинам во
внутренние или внешние дела любого государства. В соответствии с этой
Декларацией данный принцип включает в себя следующее: а) запрещение вооруженной интервенции и других форм вмешательства или
угрозы вмешательства, направленных против правосубъектности государства или
против его политических, экономических и культурных основ; б) запрещение использования экономических, политических и других мер с
целью добиться подчинения себе другого государства в осуществлении им своих
суверенных прав и получения от него каких-либо преимуществ; в) запрещение организации, поощрения, помощи или допущения
вооруженной, подрывной или террористической деятельности, направленной
на изменение строя другого государства путем насилия; г) запрещение вмешательства во внутреннюю борьбу в другом
государстве; д) запрещение применения силы для лишения народов свободно избирать
формы их национального существования; е) право государства избирать свою политическую, экономическую,
социальную и культурную систему без вмешательства других государств[30].
Содержание понятия "дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию
любого государства" изменялось с развитием международного права. В процессе
такого развития становится все больше дел, которые в определенной степени
(и, как правило, не непосредственно, а через внутреннее право государств)
подпадают под международно-правовое регулирование, следовательно, перестают
относиться исключительно к внутренней компетенции государств. Например,
положение индивидов, которое до недавнего времени полностью регулировалось
внутригосударственным правом, подпадает теперь под международно-правовое
регулирование. Хотя оно в основном продолжает входить во внутреннюю
компетенцию государств.
Решение проблемы о делах, относящихся к внутренней компетенции государств, на практике часто вызывает споры. Следует помнить, что с развитием международного сотрудничества увеличивается число вопросов, которые государства на добровольной основе подвергают международному регулированию. Это, однако, не означает автоматического изъятия всех таких вопросов из сферы внутренней компетенции государств.
Концепция невмешательства не означает, что государства могут
произвольно относить к своей внутренней компетенции любые вопросы.
Международные обязательства государств, в том числе и их обязательства по
Уставу ООН, являются критерием, который позволяет правильно подходить к
решению того вопроса.
Принцип самоопределения народов и наций.
При закреплении Пактов о правах человека в ООН колониальные державы
решительно сопротивлялись включению в них принципа самоопределения наций и
народов в более развернутой формулировке, чем это записано в Уставе ООН.
Некоторые представители западной доктрины международного права пытались
доказать, что этот принцип вообще не является принципом международного
права. Так, американский ученый Иглтон старался представить его только как
моральный принцип. Француз Сибер назвал принцип самоопределения наций
"гипотетическим и ложным"[31] .
Однако в результате продолжавшегося изменения ситуации в мире принцип
самоопределения народов получил дальнейшее развитие. Это отразилось в ряде
международных документов, из которых наиболее важны Декларация о
предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 года, ст.1
Пактов о правах человека и Декларация о принципах международного права 1970
года, в которых дается развернутое определение содержания принципа
равноправия и самоопределения народов.
Без жесткого уважения и соблюдения принципа самоопределения народов невозможно выполнить многие жизненно нижние задачи, стоящие перед ООН, например, задачу содействовать всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии. Без строгого соблюдения указанного принципа невозможно также поддержание отношений мирного сосуществования между государствами. Каждое государство в соответствии с Декларацией 1970 года обязано воздерживаться от любых насильственных действий, которые могли бы помешать народам осуществлять их право на самоопределение. Важным элементом принципа является право народов испрашивать и получать поддержку в соответствии с целями и принципами Устава ООН в случае, если их лишают права на самоопределение насильственным путем.
Содержание рассматриваемого принципа в современном, международном праве включает в основном следующее: а) все народы имеют право свободно определять без вмешательства нише свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие; б) все государства обязаны уважать это право; в) все государства обязаны содействовать путем совместных и самостоятельных действий осуществлению народами права на самоопределение; г) все государства обязаны воздерживаться от любых насильственных действий, лишающих народы их права на самоопределение, свободу и независимость; д) в своей борьбе за независимость колониальные народы могут использовать все необходимые средства; е) запрещается подчинение народа иностранному господству.
Принцип самоопределения наций и народов не означает, что нация (народ) обязана стремиться к созданию самостоятельного государства или государства, объединяющего всю нацию. Право нации на самоопределение есть ее право, а не обязанность[32].
Отсюда следует также, что рассматриваемый принцип не предрешает
международно-правового статуса той или иной нации (народа). Нация (народ)
имеет право свободно объединяться с другой или с другими нациями
(народами), и в этом случае в зависимости от характера объединения
соответствующее национальное образование будет или не будет выступать в
международных отношениях в качестве субъекта международного права.
Право народов и наций на самоопределение теснейшим образом связано со свободой политического выбора. Самоопределившиеся народы свободно выбирают не только свой внутриполитический статус, но и свою внешнеполитическую ориентацию. Уважение свободы политического выбора становится фундаментом сотрудничества, а не соперничества и противоборства. С этим, в частности, связано право освободившихся государств на проведение политики неприсоединения, на участие в решении как общемировых, так и региональных проблем. Самоопределение означает право народов выбирать такой путь развития, который в наибольшей степени соответствует их историческим, географическим, культурным, религиозным (и т. п.) традициям и представлениям.
Таким образом, от свободного решения самой нации, самого народа должно зависеть создание государственного образования – субъекта международного права. Как указывается в Декларации о принципах международного права 1970 года, создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, или установление иного политического статуса, свободно определенного народом, являются формами осуществления народом права на самоопределение[33].
В настоящее время, особенно в связи с распадом Советского Союза и
Югославии, остро встал вопрос о соотношении права народов на
самоопределение и принципа территориальной целостности государств. В
Декларации о принципах международного права 1970 года говорится: "Ничто...
не должно толковаться как санкционирующее или поощряющее любые действия,
которые вели бы к расчленению или к частичному или полному нарушению
территориальной целостности или политического единства суверенных и
независимых государств"[34].
Несомненно, что каждый народ имеет право на свободное решение своей собственной судьбы. Но в ряде случаев этот принцип используется экстремистами, националистами, рвущимися к власти и жаждущими для этого раздробления существующего государства. Выступая от имени народа, но, совсем не представляя его, разжигая оголтелый национализм и вражду между народами, они разваливают многонациональное государство. Это в большинстве случаев противоречит истинным интересам народов данного государства, так как ведет к разрыву сложившихся веками экономических, семейных, культурных, научно-технических и других связей и противоречит общей интеграционной тенденции мирового развития.
Принцип сотрудничества государств.
Он представляет собой результат углубления международного разделения труда, широкого развития международных экономических и других связей в современную эпоху. Экономическая и политическая необходимость сотрудничества государств для обеспечения международного мира и безопасности, развития производительных сил, культуры, охраны природы и т.д. породила этот юридический принцип.
После принятия Устава ООН принцип сотрудничества был зафиксирован в уставах многих международных организаций, в международных договорах, многочисленных резолюциях и декларациях.
Представители некоторых школ международного права утверждают, что обязанность государств сотрудничать носит не правовой, а декларативный характер. Подобные утверждения уже не соответствуют реальной действительности. Разумеется, было, время, когда сотрудничество представляло собой добровольный акт государственной власти, однако впоследствии требования развивающихся международных отношений привели к превращению добровольного акта в правовую обязанность.
С принятием Устава принцип сотрудничества занял свое место в ряду
других принципов, обязательных для соблюдения согласно современному
международному праву. Так, в соответствии с Уставом государства обязаны
"осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных
проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного
характера", а также обязаны "поддерживать международный мир и безопасность
и с этой целью принимать эффективные коллективные меры".
Развивая положения Устава, Декларация о принципах международного права
1970 года следующим образом определяет содержание принципа сотрудничества
государств: а) государства обязаны сотрудничать друг с другом в различных областях
международных отношений с целью поддержания международного мира и
безопасности, развития международного сотрудничества и прогресса; б) сотрудничество между государствами должно осуществляться
независимо от различий их политических, экономических и социальных систем; в) государства должны сотрудничать в деле содействия экономическому
росту во всем мире, особенно в развивающихся странах.
Заключительный акт общеевропейского Совещания 1975 года конкретизирует содержание этого принципа применительно к положению в Европе[35].
Разумеется, конкретные формы сотрудничества и его объем зависят от
самих государств, их потребностей и материальных ресурсов, внутреннего
законодательства и принятых на себя международных обязательств. Однако
анализ политико-правовых документов, отражающих намерения государств
(таких, как Декларация 1970 года и Декларация принципов Заключительного
акта СБСЕ), показывает стремление государств придать принципу
сотрудничества универсальный характер.
Обязанность всех государств действовать в соответствии с принципами
ООН со всей очевидностью предполагает их обязанность сотрудничать в решении
различных международных проблем, "поскольку это может оказаться необходимым
для поддержания международного мира и безопасности"[36].
Обязанность государств сотрудничать друг с другом, естественно, предполагает добросовестное соблюдение государствами норм международного права и Устава ООН. Если же какое-либо государство игнорирует свои обязательства, вытекающие из общепризнанных принципов и норм международного права, то тем самым это государство подрывает основу сотрудничества.
Принцип уважения прав человека.
Он получил воплощение и развитие также в ряде специальных конвенций, принятых в рамках ООН или ее специализированных учреждений.
Становление принципа всеобщего уважения прав человека и основных свобод для всех в качестве одного из основных международно-правовых принципов относится к послевоенному времени и связано непосредственно с принятием Устава ООН, хотя само понятие прав человека появилось в политико- правовой терминологии с конца XVIII века и связано с эпохой буржуазных революций.
В Декларации о принципах международного права 1970 года нет принципа уважения прав человека, но, как уже указывалось, перечень принципов, содержащихся в ней, не является исчерпывающим. В настоящее время практически никто не оспаривает существование данного принципа в общем, международном праве[37].
В Заключительном акте общеевропейского Совещания 1975 года название этого принципа сформулировано так: "Уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений".
В Парижской хартии для новой Европы от 21 ноября 1990 г. подчеркивается, что уважение основных прав и свобод человека – "первейшая обязанность правительства" и что "их соблюдение и полное осуществление – основа свободы, справедливости и мира"[38].
В преамбуле Устава члены ООН подтвердили "веру в основные права
человека... в равноправие мужчин и женщин...". В ст. 1 и качестве цели
членов Организации говорится о сотрудничестве между ними "в поощрении и
развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без
различия расы, пола, языка и религии". Важнейшее значение имеет ст. 55
Устава, согласно которой "Организация Объединенных Наций содействует: а)
повышению уровня жизни, полной занятости населения и условиям
экономического и социального прогресса и развития;... с) всеобщему уважению
и соблюдению прав человека и основных свобод для всех..." В ст. 56
предусматривается, что "все Члены Организации обязуются предпринимать
совместные и самостоятельные действии в сотрудничестве с Организацией для
достижения целей, указанных в ст. 55".
Нетрудно заметить, что обязательства государств изложены здесь в самой общей форме, поэтому с момента принятия Устава и до настоящего времени государства стремятся конкретизировать нормативное содержание принципа всеобщего уважения прав человека. С наибольшей полнотой и универсальностью это сделано во Всеобщей декларации прав человека 1948 года и двух пактах, принятых в 1966 году: Международном пакте о гражданских и политических правах и Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах.
Анализ многочисленных международных документов, по нравам человека показывает, что в современном международном праве имеется универсальная норма, в соответствии с которой государства обязаны уважать и соблюдать права человека и основные свободы для всех, без различия расы, пола, языка и религии[39].
Отмеченная обязанность носит всеобщий характер. Это значит, что права, и свободы человека подлежат соблюдению во всех государствах и действуют в отношении всех лиц без какой-либо дискриминации. При этом целью международного сотрудничества в этой области является не унификация национальных законодательств, а разработка стандартов (моделей), которые служат для государств своеобразной отправной точкой для выработки собственного национального законодательства.
Таким образом, непосредственная регламентация и защита прав и свобод
человека по-прежнему остаются внутренним делом каждого государства.
Международные нормы в области прав человека в подавляющем большинстве не
могут применяться непосредственно на территории государства и требуют от
него определенных шагов по своей имплементации. Положения, например, Пактов
о правах человека прямо требуют от государства принятия мер, в том числе
законодательных, по обеспечению индивидам прав, предусмотренных Пактами.
Как правило, международные документы не определяют, каким образом государство будет выполнять принятие на себя обязательства. Вместе с тем стандарты поведения, содержащиеся в международных документах, в определенной мере связывают свободу поведения государств в сфере национального законодательства. Более того, анализ развития нормативного содержания принципа всеобщего уважения прав человека показывает, что индивид постепенно становится непосредственным субъектом международного права.
Речь прежде всего идет о грубых и массовых нарушениях прав человека,
когда сложившаяся в конкретной стране внутриполитическая ситуация позволяет
говорить о "систематических, достоверно подтвержденных грубых нарушениях
прав человека и основных свобод" (рез. ЭКОСОС 1503 от 27 мая 1970 г.).
Такие явления, как геноцид, апартеид, расовая дискриминация и т. п., уже
квалифицированы международным сообществом как международные преступления и
в силу этого не могут рассматриваться в качестве дел, входящих во
внутреннюю компетенцию государства.
Содержание принципа уважения прав человека в общем, международном праве сводится к следующему: а) все государства обязаны уважать основные права и свободы всех лиц, находящихся на их территориях; б) государства обязаны не допускать дискриминации по признакам пола, расы, языка и религии; в) государства обязаны содействовать всеобщему уважению прав человека и основных свобод и сотрудничать друг с другом в достижении этой цели.
Современное международное право поощряет индивида все более активно
участвовать в борьбе за соблюдение международных стандартов в области прав
человека. Например, Итоговый документ встречи государств -участников СБСЕ в
Вене предписывает государствам «уважать право своих граждан, самостоятельно
или совместно с другими вносить активный вклад в развитие и защиту прав
человека и основных свобод», предусматривает «право лиц наблюдать за
осуществлением и способствовать выполнению положений документов СБСЕ и
присоединяться к другим с этой целью».
Документ Копенгагенского совещания СБСЕ обязывает государство
"обеспечивать, чтобы отдельным лицам было разрешено осуществлять право на
ассоциацию, включая право создавать, присоединяться и эффективно
участвовать в деятельности неправительственных организаций, которые
стремятся поощрять и защищать права человека и основные свободы, включая
профсоюзы и группы по наблюдению за соблюдением
прав человека".
Принцип добросовестного выполнения международных обязательств.
Он относится к числу наиболее старых основных принципов международного права.
Этот принцип закреплен в Уставе ООН. В его преамбуле подчеркивается
решимость членов ООН "создать условия, при которых могут соблюдаться...
уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников
международного права". Устав обязывает всех членов ООН добросовестно
выполнять принятые по Уставу международные обязательства (п. 2 ст. 2).
Согласно п. 2 ст. 2 Устава, "все Члены Организации Объединенных Наций
добросовестно выполняют принятые на себя по настоящему Уставу
обязательства, чтобы обеспечить им всем в совокупности нрава и
преимущества, вытекающие из принадлежности к составу Членов Организации".
Рассматриваемый принцип закреплен также в Венских конвенциях о праве международных договоров 1969 и 1986 годов, в Декларации о принципах международного права 1970 года, в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года и во многих других международно-правовых документах.
Развитие международного права со всей очевидностью подтверждает
универсальный характер рассматриваемого принципа. Согласно Венской
конвенции о праве международных договоров, "каждый действующий договор
обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться".
Более того, "участник не может ссылаться на положения своего внутреннего
права в качестве оправдания для невыполнения им договора".[40]
Названный принцип распространяется на все международные обязательства, вытекающие и из международных договоров, и из обычных норм, а также из обязательных решений международных органов "и организаций (международных судов, арбитражей и др.).
Сфера действия рассматриваемого принципа заметно расширилась в последние годы, что получило отражение в формулировках соответствующих международно-правовых документов. Так, согласно Декларации о принципах международного права 1970 года, каждое государство обязано добросовестно выполнять обязательства, принятые им в соответствии с Уставом ООН, обязательства, вытекающие из общепризнанных норм и принципов международного права, а также обязательства, вытекающие из международных договоров, действительных согласно общепризнанным принципам и нормам международного права.
Авторы декларации стремились подчеркнуть необходимость добросовестного
соблюдения, прежде всего тех обязательств, которые охватываются понятием
"общепризнанные принципы и нормы международного права" или вытекают из них.
В Декларации принципов Заключительного акта СБСЕ 1975 года государства- участники согласились "добросовестно выполнять свои обязательства по международному праву, как те обязательства, которые вытекают из общепризнанных принципов и норм международного права, так и те обязательства, которые вытекают из соответствующих международному праву договоров или других соглашений, участниками которых они являются"[41].
Обязательства "по международному праву" безусловно, шире обязательств,
"вытекающих из общепризнанных принципов и норм международного права". Кроме
того, в последние годы государства принимают, в частности, на региональном
уровне важные документы, которые, строго говоря, не являются их
обязательствами "по международному праву", но которые они, тем не менее,
намерены строго выполнять.
Для Европы – это документы, принимаемые в рамках хельсинкского процесса. В Итоговом документе Венской встречи представителей государств – участников СБСЕ сказано, что они "вновь подтвердили свою решимость полностью выполнять в одностороннем, двустороннем и многостороннем порядке нее положения Заключительного акта и других документов СБСЕ".
В различных правовых и социально культурных системах существует свое
понимание добросовестности, что непосредственным образом отражается на
соблюдении государствами принятых обязательств. Концепция добросовестности
получила закрепление в большом числе международных договоров, резолюциях
Генеральной Ассамблеи ООН, в декларациях государств и т. д. Однако следует
признать, что определение точного юридического содержания понятия
добросовестности и реальных ситуациях может вызвать трудности.
Представляется, что юридическое содержание добросовестности следует выводить из текста Венской конвенции о праве международных договоров, главным образом разделов "Применение договоров" (ст. 28-30) и "Толкование договоров" (ст. 31–33). Применение положений договора во многом определяется его толкованием. С этой точки зрения логично предположить, что добросовестным будет применение договора, который и истолкован добросовестно (в соответствии с обычным значением, которое следует придавать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей договора).
Принцип добросовестного выполнения международных обязательств распространяется только на действительные соглашения. Это значит, что рассматриваемый принцип применяется только к международным договорам, заключенным добровольно и на основе равноправия.
Любой неравноправный международный договор, прежде всего, нарушает
суверенитет государства и как таковой нарушает Устав ООН, поскольку
Организация Объединенных Наций "основана на принципе суверенного равенства
всех ее Членов", которые, в свою очередь, приняли на себя обязательство
"развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения
принципа равноправия и самоопределения народов".
Следует считать общепризнанным, что любой договор, противоречащий
Уставу ООН, является недействительным, и ни одно государство не может
ссылаться на такой договор или пользоваться его преимуществами. Такое
положение соответствует ст. 103 Устава. Кроме того, любой договор не может
противоречить императивной норме международного права, как она определяется
в ст. 53 Венской конвенции о праве международных договоров.
В правовых и политико-правовых документах последнего времени все чаще указывается на связь между обязанностью добросовестного соблюдения международных договоров и внутренним нормотворчеством государств. В частности, участники Венской встречи в Итоговом документе 1989 года согласились "обеспечивать, чтобы их законы, административные правила, практика и политика сообразовывались с их обязательствами по международному праву и были гармонизированы с положениями Декларации принципов и другими обязательствами по СБСЕ".
Подобного рода формулы свидетельствуют о расширении сферы применения принципа добросовестного соблюдения международных обязательств.
Из этой главы можно сделать вывод, что основные принципы международного права делятся на принципы мирного сосуществования государств не зависимо от их экономических, социальных и политических систем; принципов относящихся к поддержанию мира и общих принципов международного сотрудничества.
Все страны входящие в ООН должны строить свою законодательную базу соответственно с этими принципами и не в коем случае не нарушать, а тем более идти в разрез этим принципам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение работы хотелось бы сделать несколько выводов.
Во-первых, принципы международного права созревали на протяжении
многих веков. Еще в древнем Риме создавались договоры, связанные с
зарождением принципов международного права, правда, эти договоры в
большинстве случаев были неравноправными и более сильная сторона ущемляла
интересы более слабых. Но уже при переходе от феодализма к капитализму
принципы международного права стали выглядеть намного цивилизованней. На
Вестфальском конгрессе впервые за круглым столом собрались как равноправные
участники представители европейских государств независимо от их религии и
форм государственного строя.
Но в конце 19 начале 20 века принципы международного права сильно
пошатнулись в связи с обострением противоречий между капиталистическими
державами. Гитлеровские зверства поставили со всей остротой вопрос о
необходимости международной защиты прав человека. Принцип уважения основных
прав и свобод человека был зафиксирован, хотя и в весьма общей форме, в
Уставе ООН. Широкое демократическое и национально-освободительное движение,
вызванное борьбой против фашизма во второй мировой войне, обеспечило
включение принципа самоопределения народов в Устав ООН.
Во-вторых, можно полагать, что основные принципы современного международного права в совокупности возглавляют всю систему международного права. Эти принципы регулируют наиболее важные для данной ступени цивилизации межгосударственные отношения; специфика круга субъектов связана с тем, что основные принципы обязательны для всех субъектов международно- правовой системы, независимо от их участия в создании и признании этих принципов; особенности нормотворчества выражаются в том, что принципы объективируются в универсальных договорах или обычаях; наконец, в целях обеспечения соблюдения принципов применяются меры ответственности, связанные с ограничением суверенитета государства и дополнительной ответственностью возглавляющих государство руководителей, глав военных ведомств, политических партий и др.
В-третьих, характерной особенностью международного права является наличие в нем комплекса основных принципов, под которыми понимаются обобщенные нормы, отражающие характерные черты, а также главное содержание международного права и обладающие высшей юридической силой. Эти принципы наделены также особой политической и моральной силой. Очевидно, поэтому в дипломатической практике их обычно именуют принципами международных отношений. Сегодня любое сколько-нибудь значимое политическое решение может быть надежным, если оно опирается на основные принципы. Об этом свидетельствует и факт наличия ссылок на эти принципы во всех значительных международных актах. Важность данного положения подчеркивается в международной практике.
Принципы исторически обусловлены. С одной стороны, они необходимы для функционирования системы международных отношений и международного права. С другой стороны, их существование и реализация возможны в данных исторических условиях. Принципы отражают коренные интересы государств и международного сообщества в целом. С субъективной стороны они отражают уровень осознания государствами закономерностей системы международных отношений, своих национальных и общих интересов.
В рамках международного права существуют различные виды принципов.
Среди них важное место занимают принципы-идеи. К ним относятся идеи мира и
сотрудничества, гуманизма, демократии и др. Они нашли отражение в таких
актах, как Устав ООН, пакты о правах человека, и во многих других
документах. Основной объем регулирующего действия принципы-идеи
осуществляют через конкретные нормы, отражаясь в их содержании и направляя
их действие. Вместе с тем они и сами по себе служат регулятором
международных отношений.
В многочисленных международных актах перечень основных принципов не
одинаков, но совпадает в наиболее авторитетных универсальных актах,
каковыми являются Устав ООН и принятая Генеральной Ассамблеей в развитие
его положений Декларация о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии
с Уставом ООН 1970 г. В этих документах перечислены следующие принципы:
Неприменение силы или угрозы силой;
Мирное разрешение споров;
Невмешательство;
Сотрудничество;
Равноправие и самоопределение народов;
Суверенное равенство государств;
Добросовестное выполнение обязательств по международному праву.
Заключительный акт СБСЕ 1975 г. дополнил приведенный перечень тремя
принципами: нерушимость границ, территориальная целостность, уважение прав
человека. Последние два не были выделены в качестве самостоятельных в
Декларации 1970 г., но были отражены в содержании других принципов. Что же
касается принципа нерушимости границ, то он не получил универсального
признания, а потому носит региональный характер.
Следовательно, принципы могут быть и региональными. Получили
распространение двусторонние акты о принципах (декларации, договоры).
Нередко в их число включаются политические и иные принципы, например
неделимость мира, равная безопасность, добрососедство, сохранение общего
наследия человечества, охрана окружающей среды и др.
Принципы выполняют важные функции. Они определяют основы взаимодействия субъектов специфическим образом, закрепляя основные права и обязанности государств./Принципы выражают и охраняют комплекс общечеловеческих ценностей, в основе которых лежат такие важнейшие ценности, как мир и сотрудничество, права человека. Они служат идейной основой функционирования и развития международного права. Принципы - это фундамент международного правопорядка, они определяют его политико-правовой облик. Принципы являются критерием международной законности.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Устав Организации Объединенных Наций. / Действующее международное
право. В 3-х томах. Составители: Ю.М. Колосов. Т.1. – М.: Издательство
Московского независимого института международного права, 1996. – 858 с.
2. Декларация о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии
с Уставом Организации Объединенных Наций, от 24 октября 1970г. Действующее
международное право. В 3-х томах. Составители: Ю.М. Колосов. Т.1. – М.:
Издательство Московского независимого института международного права, 1996.
– 858 с.
3. Декларация об усилении эффективности принципа отказа от угрозы
силой или ее применения в международных отношениях. Резолюция 42/22
Генеральной Ассамблеи ООН от 18 ноября 1987 г. / Действующее международное
право. В 3-х томах. Составители: Ю.М. Колосов. Т.1. – М.: Издательство
Московского независимого института международного права, 1996. – 858 с.
4. Принципы урегулирования споров и положения процедуры СБСЕ по
мирному урегулированию споров, от 8 февраля 1991г. / Действующее
международное право. В 3-х томах. Составители: Ю.М. Колосов. Т.1. – М.:
Издательство Московского независимого института международного права, 1996.
– 858 с.
5. Итоговый документ венской встречи 1986-1989г. Представителей
государств – участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе, от 15 января 1989г. / Действующее международное право. В 3-х томах.
Составители: Ю.М. Колосов. Т.1. – М.: Издательство Московского независимого
института международного права, 1996. – 858 с.
6. Парижская хартия для новой Европы, от 21 ноября 1990г. /
Действующее международное право. В 3-х томах. Составители: Ю.М. Колосов.
Т.1. – М.: Издательство Московского независимого института международного
права, 1996. – 858 с.
7. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе, от 15 августа 1975г. / Действующее международное право. В 3-х
томах. Составители: Ю.М. Колосов. Т.1. – М.: Издательство Московского
независимого института международного права, 1996. – 858 с.
8. Андреенко А.В. Международно-правовая защита коренных народов //
Журнал российского права. – 2001. - №5.
9. Баглай Г.В. Международное признанные права и свободы как компоненты правового статуса личности. – М.: НОРМА, 1990. – 158 с.
10. Волобуева А.Н. Международное публичное право: Учебно-практическое пособие / Курск. Гос. Тех. Ун-т. Курск, 2003. – 194 с.
11. Деханов С.А. Право и сила в межгосударственных отношениях //
Московский журнал международного права. – 2003. - №4.
12. Игнатенко Г.В. Международно-признанные права и свободы как компоненты правового статуса личности. – М.: Право и закон, 1990. – 324 с.
13. Игнатенко Г.В. Международное право как особая система права //
Государство и право. – 2000. - №3.
14. Казаков В.Н. О некоторых чертах современного международного правопорядка // Государство и право. – 2003. - №4.
15. Каламкарян Р.М. Концепция господства права в современном международном праве // Государство и право. – 2003. - №6.
16. Кампто М. Глобализация и право // Государство и право. – 2003. -
№3
17. Колосова С. Реализация принципа справедливости при защите социально уязвимых категорий населения в международном праве// Московский журнал международного права. -2000. - №4.
18. Корелл Х. Примат международного права и мандат Организации
Объединенных Наций // Международная жизнь. – 2000. - №12.
19. Кряжков В. Коренные малочисленные народы международное право //
Государство и право. - 1999. - №4.
20. Куусемяки Р. О статьях пятой и шестой Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод // Московский журнал международного права. – 1997. - №4.
21. Лукашук И.О. Современная концепция прав человека // Российский юридический журнал. – 2000. - №2.
22. Лукашук И. Международная безопасность государства и международное право//Безопасность Евразии. – 2003 - №3
23. Международное право: учебник / Под ред. Г.И. Тункина. – М.: Юрид. лит., 1994. – 456 с.
24. Международное публичное право: Учебник. -2-е изд. / Под ред. К.А.
Бекяшева. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 358 с.
25. Международное право: Учебник / Отв. Ред. Ю.М. Колосков, В.И.
Кузнецов. – М.: Международные отношения, 1994. – 400 с.
26. Международное право. Учебник для вузов. Отв. Ред. Г.В. Игнатенко.
– М.: Издательская группа НОРМА-ИНФА, 1999. – 392 с.
27. Рассказов Л.П. Естественные права человека. – СПб.: Питер, 2001.
– 230 с.
28. Рахманов А.Р. Международно-правовые аспекты всеобъемлющей безопасности // Государство и право. – 2003. - №2.
29. Смирнов А.И. Некоторые проблемы международной информационной безопасности // Юридический мир. – 2001. - №2.
30. Соколов В.А. Модели правового поведения государств и регулятивные свойства норм международного права // Московский журнал международного права. – 1993. - №3.
31. Соколов В.А. Модели правового поведения государств и регулятивное свойства норм международного права // Московский журнал международного права. – 2003 - №1.
32. Тиунов О.И. Международно-правовые стандарты прав человека:
развитие и характерные черты // Российский юридический журнал. – 2001. -
№4.
33. Фридман Л.М. Грядущий глобальный правовой порядок// Государство и право. – 2003. - №3.
34. Хованская А.В. Достоинства человека: Международный опыт понимания
// Государство и право. – 2002. - №3.
35. Шелтон Д. Средства защиты прав человека в международном праве.
//Государство и право. – 2004. - №3.
-----------------------
[1] Международное право: учебник/Под ред. Г.И. Тункина. – М.: Юрид. Лит.,
1994. - С. 41.
[2] Международное право: Учебник/Отв. Ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. –
М.: Международные отношения, 1994. - С. 9.
[3] Международное публичное право: Учебник. -2-е изд.,/Под ред. К.А.
Бекяшева. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. - С. 39.
[4] Международное право: Учебник/Отв. Ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. –
М.: Международные отношения, 1994. - С. 9.
[5] Колосова С. Реализация принципа справедливости при защите социально
уязвимых категорий населения в международном праве// Московский журнал
международного права. -2000. - №4. - С. 120.
[6] Кочетов В.Г. Основные характеристики глобализационного процесса и
правовое изменение мира // Журнал российского права. – 2003. - №3. - С. 92.
[7] Волобуева А.Н. Международное публичное право: Учебно-практическое
пособие / Курск. гос. тех. ун-т., Курск, 2003. - С.41.
[8] Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций, от 24 октября 1970г. / Действующее
международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов. Т.1. – М.:
Издательство Московского независимого института международного права, 1996.
– С. 73.
[9]Заключительном акте Хельсинского Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. Действующее международное
право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов. Т.1. – М.: Издательство
Московского независимого института международного права, 1996. – С. 92.
[10] Романов В. Проблемы Основных прав и обязанностей государства,
международный правопорядок и концепция мира.// Правоведение. Известие
вузов. – 2000. - №4. - С. 193.
[11] Корелл Х. Примат международного права и мандат Организации
Объединенных Наций // Международная жизнь. – 2000. - №12. - С. 75.
[12] Ключиков Ю.В. Пределы действия национальных правовых норм и
международное право.// Конституционное международное право. – 2002. - №1. -
С. 45.
[13] Устав Организации Объединенных Наций. Действующее международное право.
В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов. Т.1. – М.: Издательство Московского
независимого института международного права, 1996. – С. 12.
[14] Декларация об усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой
или ее применения в международных отношениях. Резолюция 42/22 Генеральной
Ассамблеи ООН от 18 ноября 1987г. Действующее международное право. В 3-х
томах. Составители Ю.М. Колосов. Т.1. – М.: Издательство Московского
независимого института международного права, 1996. – С. 103.
[15] Соколов В.А. Модели правового поведения государств и регулятивное
свойства норм международного права // Московский журнал международного
права. – 2003 - №1. – С. 10.
[16] Резолюция Совета Безопасности. 29 ноября 1990 г. Действующее
международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов. Т.1. – М.;
Издательство Московского независимого института международного права, 1996.
– С. 25.
[17] Лукашук И. Международная безопасность государства и международное
право//Безопасность Евразии. – 2003 - №3 - С. 291.
[18] Деханов С.А. Право и сила в межгосударственных отношениях //
Московский журнал международного права. – 2003. - №4. - С. 46.
[19] Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций, от 24 октября 1970г. Действующее
международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов. Т.1. – М.:
Издательство Московского независимого института международного права, 1996.
– С. 68.
[20] Устав Организации Объединенных Наций. Действующее международное право.
В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов. Т.1. – М.: Издательство Московского
независимого института международного права, 1996. – С. 25.
[21] Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе, от 15 августа 1975г. Действующее международное право. В 3-х томах.
Составители Ю.М. Колосов. Т.1. – М.: Издательство Московского независимого
института международного права, 1996. – С. 45.
[22] Принципы урегулирования споров и положения процедуры СБСЕ по мирному
урегулированию споров, от 8 февраля 1991г. Действующее международное
право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов. Т.1. – М.: Издательство
Московского независимого института международного права, 1996. – С. 821.
[23] Устав Организации Объединенных Наций. Действующее международное право.
В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов. Т.1. – М.: Издательство Московского
независимого института международного права, 1996. – С. 25.
[24] Устав Организации Объединенных Наций. Действующее международное право.
В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов. Т.1. – М.: Издательство Московского
независимого института международного права, 1996. – С. 25.
[25] Международное право в документах: Учебное пособие / Сост.: Н.Т.
Блатова – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 2000. - С. 26-27.
[26] Соколов В.А. Модели правового поведения государств и регулятивное
свойства норм международного права // Московский журнал международного
права. – 2003. - №1. - С. 69.
[27] Итоговый документ венской встречи 1986-1989г. Представителей
государств – участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе, от 15 января 1989г. действующее международное право. В 3-х томах.
Составители Ю.М. Колосов. Т.1. – М.: Издательство Московского независимого
института международного права, 1996. – С. 85.
[28] Международное право. Учебник для вузов. Отв. Ред. Г.В. Игнатенко. –
М.: НОРМА-ИНФРА,1999. - С. 124.
[29] Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе, от 15 августа 1975г. Действующее международное право. В 3-х томах.
Составители Ю.М. Колосов. Т.1. – М.: Издательство Московского независимого
института международного права, 1996. – С. 103.
[30] Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций, от 24 октября 1970г. Действующее
международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов. Т.1. – М.:
Издательство Московского независимого института международного права, 1996.
– С. 70.
[31] Кряжков В. Коренные малочисленные народы международное право //
Государство и право. – М.:- 1999. - №4 - С. 97.
[32] Карпович О. Международно-правовые проблемы защиты национальных
меньшинств. // Юрист. – 1998. - №6 - С. 52.
[33] Шелтон Д. Средства защиты прав человека в международном праве. //
Государство и право. – 2004. - №3. - С. 152.
[34] Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций, от 24 октября 1970г. Действующее
международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов. Т.1. – М.:
Издательство Московского независимого института международного права, 1996.
– С. 72.
[35] Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе, от 15 августа 1975г. Действующее международное право. В 3-х томах.
Составители Ю.М. Колосов. Т.1. – М.: Издательство Московского независимого
института международного права, 1996. – С. 150.
[36] Каламкарян Р.М. Концепция господства права в современном международном
праве // Государство и право. – 2003. - №6. – С. 34.
[37] Тиунов О.И. Международно-правовые стандарты прав человека: развитие и
характерные черты // Российский юридический журнал. – 2001. - №4. – С. 41.
[38] Парижская хартия для новой Европы, от 21 ноября 1990г. Действующее
международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов. Т.1. – М.:
Издательство Московского независимого института международного права, 1996.
– С. 50.
[39] Хованская А.В. Достоинства человека: Международный опыт понимания //
Государство и право. – 2002. - №3. - С.52.
[40] Венская конвенция о праве международных договоров. Действующее
международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов. Т.1. – М.:
Издательство Московского независимого института международного права, 1996.
– С. 84.
[41] Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе, от 15 августа 1975г. Действующее международное право. В 3-х томах.
Составители Ю.М. Колосов. Т.1. – М.: Издательство Московского независимого
института международного права, 1996. – С. 143.